Ⅰ 發明專利保護范圍
你這個問題有歧義:
1 你問的這個問題屬於發明專利,你所說的「不只是這個中控的構造和外觀」屬於外觀設計專利。
2 發明或實用新型專利的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖用於解釋權利要求;外觀設計專利的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為准。
3 所謂專利在於對自己創新和改進技術進行維權,而不是所謂的保護某種他人發現或改進的技術,例如我不能因為要保護樹木然後申請樹木的專利你們每砍一棵樹都要向我繳納專利費。
Ⅱ 發明專利權的保護范圍有哪些
好的想法,可以通過申請專利的方式來將其保護,才不會被他人非法侵犯。那麼發明專利權的保護范圍有哪些呢?接下來八戒知識產權帶您一起了解相關知識。發明專利權的保護范圍(一)、外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為准。1、外觀設計的專利申請文件中不包含要求書和說明書,所以其保護范圍以圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為准,尺寸上的細微差別不影響權利認定。2、外觀設計專利權的保護范圍只保護該專利指定產品上的外觀設計,即同類型產品上其他人不能使用相同或相似外觀設計。(二)、發明專利權的保護范圍以權利要求書的內容為准,發明專利的說明書、附圖可以用於解釋權利要求。(三)、實用新型專利權的保護范圍權利要求書的內容為准,實用性新專利的說明書、附圖可以用於解釋權利要求。1、發明和實用新型的專利權的保護范圍的根本依據是權利要求書的整體、實質內容,權利要求書沒有記載的不包含在該專利權的保護范圍之內。2、發明和實用新型的權利要求書應該清楚、准確的解釋專利技術特徵,明確該專利發明的目的、效果,說明書和附圖可作為、也只作為解釋權利要求書的功能。3、在專利權的保護范圍認定過程中,為明確專業技術詞彙的含義可以參考國務院專利行政部門和申請人之間的往來信件和文件。這些信件和文件無法作為專利權保護范圍的認定依據,但專利權人在信件或文件中認可、承諾或放棄的東西,是生效的。
Ⅲ 專利保護的范圍有哪些
專利的種類在不同的國家有不同規定,在我國專利法中規定有:發明專利、實用新型專利和外觀設計專利;在香港專利法中規定有:發明專利、新樣式和外觀設計專利;在部分發達國家中分類:發明專利和外觀設計專利。
發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案,主要體現新穎性、創造性和實用性。取得專利的發明又分為產品發明(如機器、儀器設備、用具)和方法發明(製造方法)兩大類;
實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案,授予實用新型專利不需經過實質審查,手續比較簡便,費用較低,因此,關於日用品、機械、電器等方面的有形產品的小發明,比較適用於申請實用新型專利;
外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。外觀設計專利的保護對象,是產品的裝飾性或藝術性外表設計,這種設計可以是平面圖案,也可以是立體造型,更常見的是這二者的結合,授予外觀設計專利的主要條件是新穎性。
Ⅳ 發明專利的保護范圍和期限是什麼
在專利法實施細則第二條中,對發明作了如下的定義:「專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」一般來說,專利中所說的技術方案,是指運用自然規律形成解決某種問題的技術方案,它不要求有成形的產品或者實際應用,但必須具有實用性,也就是說,根據你提出的技術方案,可以實現你的發明目的。在這個前提下,發明專利保護的范圍相當寬,一般來說,我們只指出發明專利不保護的范圍,其它的,只要是屬於專利法的技術方案,就可以認為是在發明專利保護的范圍之中。不授予專利權的申請,除了違反國家法律、社會公德和妨害公共利益的以外,主要是指專利法第25條的內容:第二十五條對下列各項,不授予專利權:一、科學發現;二、智力活動的規則和方法;三、疾病的診斷和治療方法;四、動物和植物品種;五、用原子核變換方法獲得的物質。對上款第四項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。可見,發明專利保護的范圍是很廣的,相比來說,實用新型對於產品的配方、工藝、方法、用途,以及材料替換、系統、部分醫療器具、不涉及產品的線路設計等等都不予保護,而所有這些都可以申請發明專利保護。發明專利保護的期限,從申請日起算,只要你按時繳納年費,可以達二十年;而實用新型保護期限是10年,因此,對於一個生存周期較長的發明創造來講,申請發明專利可以獲得比實用新型專利長得多的保護時間。
Ⅳ 專利到底保護什麼
摟主提的問題很多,哈哈,恰恰對其中一部分有很深的體會就分享一下,希望能對摟主有幫助。
首先,專利在中國分三種發明,實用,外觀
發明專利保護的是產品、生產方法、等等諸如此類;
實用保護的是產品的結構,構造;
我想如果你們有申請專利的話應該是實用和發明
其次,不管申請什麼樣的專利,都要明白,專利保護的不是說明書裡面介紹的東西。而是專利的權利要求書裡面根據技術方案劃定的保護范圍,如果這里處理的不好,那麼別人改進下完全是可以的。目前中國專利申請最大的問題是,大家的專利文件寫的有問題,而且很多的小代理所處理的也不負責任。要明白專利申請是個專業性惡很強的工作。
如何申請,可以找專業的代理所咨詢,所謂專業不是吹的,要上知識產權局的網站上看下就知道了。給你鏈接:http://app.sipo.gov.cn:8080/sipo2008/sipoagency/AgencyDetail.jsp
國內專利訴訟賠償幾個億的也有,還是一簡單開關,可以搜 「正泰訴施奈德專利侵權」
對於申請專利,各地政府都有費用的資助,可以了解下,減輕費用負擔。
基本上說專利沒有用的人,都不過是隨便弄點東西混個證書的那種,不必在意,可以負責任的說專利是有用的(當然要申請好才行,再說沒有的話那些大公司申請那麼多干什麼?國家給資助和優惠政策干什麼?好玩阿)。
基本如上,吃飯了,肚子空空。還有越是高明的發明人,越是覺得自己的技術容易被別人明白,要知道你想到的未必別人能輕易想到~ 哈哈,相信你,加油,你會是個成功的發明人的,起碼你用心在想,在做!
Ⅵ 關於發明專利保護客體是指什麼
發明專利保護客體是指什麼呢?分別又是哪些保護客體呢?發明專利保護客體,即發明專利保護的客體,是指發明專利保護的對象。在專利法的范疇內,可以獲得專利法保護的發明創造。接下來就和我們一起來看看什麼是發明專利保護客體,分別又指的是什麼?發明專利保護客體值得指出的是,發明不同於發現。發現是揭示自然界已經存在的但尚未被人們所認識的自然規律和本質。而發明創造則是運用自然規律或本質去解決具體問題的技術方案。發現是不能獲得專利的。只有發明才能獲得專利。這里還應當指出的是,專利法中所指的發明僅僅是一項解決某一特定問題的技術方案,盡管這種技術方案的構思,在獲得專利權時,有的還沒有經過實踐證明可以直接用於工業生產,製造成某種具體的物品,所以這是一種無形的知識財產。但也不能將這種技術方案的構思與那些只是單純地提出技術名稱和設想,或者僅僅表示一種願望,而究竟如何實現,無明確的具體辦法,也不具備將來有實現的可能性的願望相提並論。顯然,後者是不能成為專利法中所稱的發明的。專利法所稱的發明專利分為產品發明(如機器、儀器、設備和用具等)和方法發明(製造方法)兩大類。對於某些技術領域的發明,如疾病的診斷和治療方法、原子核變換方法取得的物質等都不授予專利權。計算機軟體的發明,則要視其是否屬於單純的計算機軟體或能夠與硬體相結合的專用軟體,並加以區別對待,後者是可以申請專利保護的。至於涉及微生物的發明也是可以申請發明專利的。但要按期提交微生物保藏證明。發明專利保護客體;;產品發明(包括物質發明)是人們通過研究開發出來的關於各種新產品、新材料、新物質等的技術方案。專利法上的產品,可以是一個獨立、完整的產品,也可以是一個設備或儀器中的零部件。其主要內容包括:製造品,如機器、設備以及各種用品材料,如化學物質、組合物等具有新用途的產品。發明專利保護客體;;方法發明是指人們為製造產品或解決某個技術課題而研究開發出來的操作方法,製造方法以及工藝流程等技術方案。方法可以是由一系列步驟構成的一個完整過程,也可以是一個步驟,它主要包括:製造方法,即製造特定產品的方法;以及其他方法,如測量方法、分析方法、通信方法等;產品的新用途。發明專利保護客體;;哪些發明創造可以申請發明專利一般說來,在進行技術開發、新產品研製過程中取得的成果,因其技術水平較高,都應申請發明專利。例如,對激光技術的應用進行開發研究,將激光全息或光柵光刻瘸蝕方法用於合成皮革製造,而研製出一種全息光柵合成皮革。那麼,無論是這種皮革本身還是其製造方法均應申請發明專利。再例如:用生化技術的方法研製出的葯品,該葯品和製造該葯品的方法都應該申請發明專利。還如:某廠提出了改進空氣壓縮機的設計方案,該方案是可實現的,其實施後的效果將大大降低生產成本,提高機器性能,該方案就可以提出申請發明專利。
Ⅶ 發明專利的保護范圍包括哪些
在專利法實施細則第二條中,對發明作了如下的定義:「專利法所稱的發明是指對 產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」一般來說,專利中所說的技術方 案,是指運用自然規律形成解決某種問題的技術方案,它不要求有成形的產品或者 實際應用,但必須具有實用性,也就是說,根據你提出的技術方案,可以實現你的 發明目的。 在這個前提下,發明專利保護的范圍相當寬,一般來說,我們只指出發明專利不保護的范圍,其它的,只要是屬於專利法的技術方案,就可以認為是在發明專利保護 的范圍之中。 不授予專利權的申請,除了違反國家法律、社會公德和妨害公共利益的以外,主要 是指專利法第25條的內容: 第二十五條對下列各項,不授予專利權: 一、科學發現; 二、智力活動的規則和方法; 三、疾病的診斷和治療方法; 四、動物和植物品種; 五、用原子核變換方法獲得的物質。 對上款第四項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。可見,發明專利保護的范圍是很廣的,相比來說,實用新型對於產品的配方、工 藝、方法、用途,以及材料替換、系統、部分醫療器具、不涉及產品的線路設計等 等都不予保護,而所有這些都可以申請發明專利保護。
Ⅷ 專利保護了哪些內容
專利保護范圍包含哪些內容
1、發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書或附圖可以用以解釋權利要求.
如何確定專利保護的內容,以權利要求書確定的范圍為准.獨立權利要求包括前序部分和特徵部分.前序部門寫明發明或實用新型技術方案主題名稱,發明或實用新型主題最接近的現有技術共有的必要技術特徵,特徵部分應當寫明區別於最接近的現有技術的技術特徵.特徵部分的技術特徵與前序部分的技術特徵合在一起,限定發明或實用新型要求保護的范圍.
例一項技術要求書:一種產品,包括A、B組成,其特徵在於C、D,權利要求所要求保護的技術方案包括完整的A、B、C、D而不僅僅是技術特徵C、D.如果他人的產品只包含技術特徵,例A、B、C或A、B、D均不屬侵權,只有覆蓋A、B、C、D全部技術特徵才屬侵權.
2、外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為准.
申請外觀設計不要求提交權利要求書、說明書等文字說明文件,而是要求提交圖片或照片.判斷是否侵權的標準是:如果在與專利產品相同或相類似的產品上使用了相同或相似的外觀設計,即被認為侵權,相同的產品是指用途相同,功能相同;相似產品是指用途相同,具體功能有所不同.
3、專利保護范圍的確定原則
在確定發明和實用新型專利保護范圍時對權利要求文字所描述的范圍的解釋是關鍵問題,站在不同立場、依照不同的解釋原則,保護范圍的大小是存在差異的.
(1)中心原則
依照該原則,權利要求書是專利保護范圍的依據,但是解釋權利要求書時,應當以權利要求書表達的實質內容為中心,全面考慮發明創造的目的、性質以及說明書和附圖,將中心一定范圍內的技術也包含在保護范圍之內.不必拘泥於權利要求書的文字記載.德國立法曾採用該原則.這種做法給專利權人提供了充分的保護,但對第三人而言,專利權的保護范圍處在難以明確的狀態,實際並不利於公平競爭.
(2)周邊原則
該原則要求嚴格依照權利要求書的字面記載進行解釋,對專利權的保護范圍不能超出權利要求書文字記載的范圍.說明書和附圖不能成為確定專利權保護范圍的依據,只有在權利要求書不明確的情況下,才能用來對保護范圍作限制性解釋.美國和過去的英國採用了該立法模式.嚴格的字面解釋,對第三人是有利的,略作改進,就可能逃出專利保護的范圍,按照這樣的原則,對權利要求書的撰寫提出了很高的要求,而實際上在申請專利時就找到一個保護范圍較為恰當的上位概念的文字表達是比較困難的.
(3)折中原則(解釋原則)
依照該原則,專利保護范圍應根據權利要求所表示的實質內容加以確定,但權利要求所表示的技術特徵有疑義時,可以引用說明書和附圖進行解釋.《歐洲專利公約》及其成員國和我國的專利立法都採用了這一原則.
Ⅸ 什麼是發明專利發明專利的定義是什麼
發明專利的定義
專利法所稱發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
發明專利的特點
首先,發明是一項新的技術方案。是利用自然規律解決生產、科研、實驗中各種問題的技術解決方案,一般由若干技術特徵組成。其次,發明分為產品發明和方法發明兩大類型。產品發明包括所有由人創造出來的物品,方法發明包括所有利用自然規律通過發明創造產生的方法。方法發明又可以分成製造方法和操作使用方法兩種類型。另外,專利法保護的發明也可以是對現有產品或方法的改進。
授予專利權的發明,應當具備新穎性、創造性和實用性。
(1)新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。
(2)創造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。
(3)實用性是指該發明能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。
金宏來知識產權延伸:如何才能辦理專利申請
辦理專利申請應當提交必要的申請文件,並按規定繳納費用。專利申請必須採用紙件形式或者電子申請的形式辦理。不能用口頭說明或者提供樣品或模型的方法,來代替紙件或電子申請文件。
Ⅹ 發明專利包括哪些內容
我國專利法規定可以獲得專利保護的發明創造有發明、實用新型和外觀設計三種,其中發明專利是最主要的一種。多數國家的專利法沒有給發明下定義,至於學者對發明的定義則是眾說紛紜。了解和分析各國專利法對發明的規定,可以認為,發明是發明人運用自然規律而提出解決某一特定問題的技術方案。所以我國專利法實施細則中指出"專利法所稱的發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案"。發明人只有將這種技術方案向專利局提出申請,並且通過一系列嚴格的審查,特別是新穎性、創造性和實用性的審查;對符合規定的發明專利申請授予專利權。申請人還應按期辦理登記手續和繳納當年年費,這項發明專利申請才能正式成為一項具有專利多種屬性的發明專利。值得指出的是,發明不同於發現。發現是揭示自然界已經存在的但尚未被人們所認識的自然規律和本質。而發明創造則是運用自然規律或本質去解決具體問題的技術方案。發現是不能獲得專利的。只有發明才能獲得專利。這里還應當指出的是,專利法中所指的發明僅僅是一項解決某一特定問題的技術方案,盡管這種技術方案的構思,在獲得專利權時,有的還沒有經過實踐證明可以直接用於工業生產,製造成某種具體的物品,所以這是一種無形的知識財產。但也不能將這種技術方案的構思與那些只是單純地提出技術名稱和設想,或者僅僅表示一種願望,而究竟如何實現,無明確的具體辦法,也不具備將來有實現的可能性的願望相提並論。顯然,後者是不能成為專利法中所稱的發明的。專利法所稱的發明分為產品發明(如機器、儀器、設備和用具等)和方法發明(製造方法)兩大類。對於某些技術領域的發明,如疾病的診斷和治療方法、原子核變換方法取得的物質等都不授予專利權。計算機軟體的發明,則要視其是否屬於單純的計算機軟體或能夠與硬體相結合的專用軟體,並加以區別對待,後者是可以申請專利保護的。至於涉及微生物的發明也是可以申請發明專利的。但要按期提交微生物保藏證明。